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CONTABILIDAD ELECTRÓNICA, INCONSTITUCIONAL.El Juzgado 8 de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva contra ...
27/11/2014

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA, INCONSTITUCIONAL.

El Juzgado 8 de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva contra la contabilidad electrónica a varias empresas que hicieron uso del juicio de amparo. Estas empresas estarán blindadas por lo menos de dos a tres años de cumplir con toda la normatividad electrónica señalada por el Servicio de Administración Tributaria.

La mayoría de las compañías que tramitaron un amparo, ya les concedieron la suspensión provisional, y a otras, la definitiva. Así, las empresas no estarán obligadas a rendir en enero la contabilidad electrónica, a hacer uso del Buzón Tributario, ni se les harán revisiones electrónicas.

Es de comentar que varios Juzgados de Distrito concedieron la suspensión provisional y la definitiva y, mejor aún: cinco tribunales Colegiados en Materia Administrativa las están confirmando en segunda instancia.

Hay que recordar que ante la inminente entrada en vigor de la nueva disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que refería a la contabilidad electrónica (e-contabilidad), hasta el momento se interpusieron 11 mil 629 recursos de amparo en el país.

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EL ACTOR AL PRESENTAR SU DEMANDA, NO MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE OPTA POR ...
22/09/2014

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

SI EL ACTOR AL PRESENTAR SU DEMANDA, NO MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE OPTA POR LA VÍA SUMARIA, EL PROCESO DEBE SEGUIRSE POR LA TRADICIONAL, PARA NO AFECTAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES.

De las interpretaciones gramatical, histórica progresiva, histórica legislativa, sistemática, teleológica y conforme a la Constitución Federal, de los artículos 1o., 1o.-A, 4o., 5o., 13, párrafo segundo, 14 y 58-1 a 58-15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como primero a cuarto transitorios del decreto de reformas a dicha ley (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010) y, especialmente, del proceso legislativo correspondiente, se colige que, en congruencia con la teoría general del proceso, al igual que otros juicios sumarios, el contencioso administrativo federal en esa vía es optativo, razón por la cual, el demandante es quien tiene el derecho a decidir si el juicio debe tramitarse o no bajo esa forma procesal. Lo anterior, porque desde la Edad Media (el origen fue el summatim del derecho romano-germano-canónico, que fue una reacción contra los sistemas formularios o solemnis ordo judicarius, incorporado en diversas ciudades italianas durante los siglos XII a XIV y estatuido por diversas bulas papales como las de Alejandro III entre 1159 y 1181, Inocencio III entre 1198 y 1216, Gregorio IX entre 1227 y 1241, Inocencio IV entre 1243 y 1254, y la más reconocida que fue la Bula Saepe Contingit de Clemente V 1305 a 1314, también conocida como Bula Clementina) y hasta la fecha, el proceso sumario está concebido, por antonomasia, como una vía optativa que no debe ser confundida con los diversos juicios plenarios (procedimientos con tramitación especial como puede ser en el contencioso, por ejemplo, la impugnación de resoluciones negativas fictas o los juicios a que se refiere el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). Así, la noción de dicho proceso sumario fue incorporada en México a través de los ordenamientos procesales españoles durante la Colonia y, actualmente, se encuentra en los códigos de procedimientos civiles originados durante la segunda mitad del siglo XIX; siendo de ahí de donde se retoman para materias diversas de la civil; de esta forma es como los juicios o procesos sumarios (del latín summarium que significa: breve, sucinto, resumido, compendiado) son procesalmente entendidos como una vía alternativa cuya sustanciación requiere de la manifestación del actor, quien es el único que puede elegir esta forma de juicio. A lo anterior debe sumarse que de la revisión cuidadosa del proceso legislativo aludido, se observa que, en una de las dos iniciativas que lo originaron (de 3 y 10 de diciembre de 2009), acertadamente y en correspondencia con la naturaleza procesal de los juicios sumarios, expresamente se propuso que dicha vía contenciosa fuera optativa para el actor, aspecto que estuvo presente en todo momento, sin contradicción ni debate legislativo en contrario en ninguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, y si bien es cierto que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, se propuso a la Cámara de Senadores que se discutiera la posibilidad de considerar obligatoria a dicha vía sumaria, también lo es que en los debates ese punto no fue discutido, tanto así que al final del proceso de reformas no se promulgó ninguna regla expresa en ese sentido, cuando lógicamente ésta sería necesaria -lo que se destaca al margen de que, conforme al criterio contenido en las tesis P./J. 15/1992, 1a. LX/2011 y 2a. XXVII/2009, las exposiciones de motivos y etapas del proceso legislativo no forman parte de la ley una vez promulgada ni son obligatorias para las autoridades jurisdiccionales, pues de lo contrario se afectaría su autonomía e independencia judicial y se desconocerían los verdaderos alcances de la función jurisdiccional-. Debe considerase también, que al analizar las características del juicio sumario referido, resulta evidente que con él se buscó privilegiar el principio constitucional de justicia pronta, en detrimento de otros derechos humanos fundamentales que, en contexto, tienen mayor entidad, como son los del debido proceso, acceso a la justicia, seguridad jurídica, justicia completa, así como la naturaleza jurídico constitucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano equilibrante de controversias desiguales entre los administrados y la administración pública, previstos en los artículos 14, 16, 17 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aspecto de la reforma que sólo puede ser constitucionalmente válido si fuera el actor o demandante quien elija voluntariamente la vía sumaria, prefiriendo de este modo la expeditez y renunciando para ello a los otros derechos mencionados, lo que se vuelve notorio si se consideran las reducciones en los plazos, las restas de oportunidades procesales y el intercambio que importa admitir que el juicio se decida no mediante sentencia colegiada, sino a través de un fallo dictado de manera unitaria por el propio Magistrado instructor; la perspectiva de interpretar como optativa a la vía sumaria, se confirma con naturalidad con el contenido del artículo 13, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde se señala, en términos generales, que cuando el demandante no manifieste su opción al presentar la demanda se entenderá que eligió la vía ordinaria o tradicional, y si bien es verdad que esta disposición se ubica en la regulación del "juicio en línea" también lo es que la aplicación extensiva de este principio al juicio sumario, se ajusta perfectamente a la lógica del derecho procesal -conforme al cual, todo juicio o proceso sumario es optativo- al igual que se vuelve funcional toda la ley, mientras que, por el contrario, si se hace una interpretación restrictiva de dicha cláusula y adicionalmente se considera a la vía optativa como obligatoria (por cierto, sin fundamento expreso, el que es necesario, dada su repercusión en otros derechos diversos al de justicia pronta), el entendimiento de la ley se torna forzado y pierde no sólo naturalidad sino lógica desde las perspectivas procesal y constitucional. Otros argumentos en el discurso en favor del juicio contencioso sumario han sido las "reducciones de inventarios" o abatimiento de rezago, aspecto de hecho que no puede considerarse válido si con esa política se cometen violaciones constitucionales, como ocurre con la interpretación forzada de entender como obligatoria a dicha vía sumaria. En este orden, se concluye que, para no contravenir la naturaleza de los procesos sumarios ni afectar los derechos constitucionales del actor, el juicio sumario debe entenderse como una vía optativa, cuya tramitación necesariamente requiere de manifestación expresa del actor y, a falta de ésta, los Magistrados instructores deberán seguir el juicio por la vía tradicional.

El SAT logró lo imposible: unir a todas las religiones… pero en su contra Lo que no ha podido verse en la historia de la...
12/09/2014

El SAT logró lo imposible: unir a todas las religiones… pero en su contra

Lo que no ha podido verse en la historia de la humanidad lo acaba de conseguir el SAT: unió a cristianos, musulmanes, judíos, budistas e hinduistas indignados por las exigencias del organismo fiscal, que les pide cuentas claras de los dineros que manejan, incluidos los diezmos. Los dirigentes de esas expresiones religiosas alegan que sus organizaciones no tienen infraestructura para hacer lo que les pide Hacienda.

Alegando “incapacidad técnica y humana”, las iglesias asentadas en México emprendieron un movimiento de rechazo a las recientes medidas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que las obligaría a reportar electrónicamente sus operaciones fiscales a partir del 1 de enero de 2015.

Mediante boletines y declaraciones a los medios, obispos y cardenales de la Iglesia católica así como pastores de las evangélicas son los principales cuestionadores de las autoridades hacendarias por esta medida.

Declara la SCJN constitucional no devolver IVA a extranjeros.El pleno de la segunda sala de la Corte declaró constitucio...
11/09/2014

Declara la SCJN constitucional no devolver IVA a extranjeros.

El pleno de la segunda sala de la Corte declaró constitucional que a los visitantes que hacen negocios en México no se les regrese ese impuesto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la disposición que impide devolver el Impuesto al Valor Agregado a los visitantes extranjeros en nuestro país.

El pleno de la segunda sala de la Corte validó el criterio descrito al aclarar que dicho beneficio sólo le es concedido a los extranjeros que acuden a nuestro país en calidad de turistas.

la sala estableció que no son contribuyentes que se encuentren en la misma situación los extranjeros no inmigrantes en su calidad de visitantes y los extranjeros en calidad de turistas.

La sala también dijo que existen elementos objetivos y razonables que justifican la diferencia de trato, como es el propósito de apoyar a los no inmigrantes en su calidad de turistas, devolviéndoles el impuesto al valor agregado por las mercancías que hayan adquirido en el territorio mexicano, siempre y cuando salgan del país por vía aérea o marítima.

Ampara Corte a usuario; podrá demandar a CFE• Por 3 votos a favor y 2 en contra, la Segunda Sala de la SCJN determina qu...
05/09/2014

Ampara Corte a usuario; podrá demandar a CFE

• Por 3 votos a favor y 2 en contra, la Segunda Sala de la SCJN determina que sí se puede impugnar en un juicio de amparo el recibo de luz que expide la CFE
CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 27, 2014.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a un usuario del servicio de energía eléctrica para que pueda demandar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un cobro excesivo de la luz.

Por mayoría de votos, 3 a favor y 2 en contra, a propuesta del ministro Sergio Valls Hernández, la Segunda Sala determinó que el recibo de luz que expide la Comisión Federal de Electricidad sí se puede impugnar en un juicio de amparo.

Los ministros explicaron que esos recibos y avisos de la CFE son actos de autoridad que pueden ser impugnados, toda vez que al solicitar el servicio de energía eléctrica el usuario firma un contrato y se somete a las condiciones que ahí se establezcan.

Esta es la primera vez que la Corte determina que los usuarios de energía eléctrica pueden ampararse en contra de cobros excesivos, ajustes o cortes del servicio de luz.

Anteriormente, la Segunda Sala se había negado a amparar a los usuarios.

En la discusión del asunto estuvieron presentes los 5 ministros que integran la Segunda Sala de la Corte.

Después de unos días de estar convaleciente, el ministro Sergio Valls se incorporó a las actividades de la Corte.

Participó en la sesión privada y en la discusión de más de 100 asuntos de la Segunda Sala.

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